Понятие римского права. Деление права на частное и публичное. Публичное и частное право древнего рима Публичное и частное римское право таблица

Частное и публичное право в Древнем Риме

Понятие римского права. Деление права на частное и публичное. Публичное и частное право древнего рима Публичное и частное римское право таблица

Классический период Древнего Рима характеризуется тем, что на данном этапе в юриспруденции и в судебной практике произошло деление права на частное и публичное. Данное деление отобразило характерное для любого цивилизованного общества противоречие, возникающее между общественным и частным интересом.

Частное право относится к пользе отдельных лиц, а публичное право – к положению Римского государства. Деление права на частное и публичное в отрыве от социального содержания права имело объективные различия в методах правового регулирования.

В частном праве отражались отношения равных лиц (формально), однако имеющих имущественную дифференциацию в обществе и неравное экономическое положение.

Субъекты частного права обладали определенной хозяйственной и правовой автономией. Охрана частных интересов реализовывалась только по инициативе заинтересованных лиц.

Для публичного права свойственен императивный характер, это право включало отношения власть – подчинение.

  • Курсовая работа 460 руб.
  • Реферат 280 руб.
  • Контрольная работа 210 руб.

Замечание 1

Римские юристы считали, что публичное право стоит выше частного, так как отображает общественные интересы. Частные соглашения не могут изменять публичное право. Публичное право Древнего Рима классического и постклассического периода было разработано в меньшей степени, чем частное право.

Кризис республиканских порядков, утверждение монархического строя принесли укрепление публичного права и утверждение общественного интереса. Публичное право все более связывалось с интересами императоров.

В период империи было создано новое публичное право, отличное от республиканских и демократических традиций, которое обосновывало произвол римских императоров.

Частное право Древнего Рима

В частном праве Древнего Рима коллективные интересы государства и общества реализовывались через защиту интересов его отдельных представителей, которые выступали в качестве собственников. Частное право в классический период начало разрабатываться более широко и глубоко, оно достигло высокого уровня юридической техники (для своего времени).

Частное право классического периода регулировало такие вопросы, как:

  1. Вещное право. Занимало центральное место в частном праве. Юристы выделяли отдельно вещные и личные иски, связанные с обязательственными отношениями. Использовалась классификация вещей: манципируемые и неманципируемые, делимые и неделимые, движимые и недвижимые, заменимые, которые определяются родовыми признаками и незаменимые, то есть индивидуально определенные вещи и т.д.
  2. Право собственности. В рамках преторского права была создана конструкция называемой преторской (бонитарной) собственности. Был создан и применялся Публицианов иск. Для римских граждан была разработана провинциальная собственность и собственность перегринов. Собственник обладал рядом полномочий: право владения, право распоряжения, право пользования, право истребования своей вещи от третьих лиц, право на доходы или плоды, которые приносит вещь. Право собственности приобреталось при: передаче вещи на законном основании; захват вещей, не имеющих хозяев и брошенных вещей; захваченные вещи у врагов; спецификация – создание вещи из чужого материала; путем соединения вещей; приобретательная давность.
  3. Защита прав частного собственника. Осуществляется через: виндикационный иск (спор о праве собственности), во время иска собственник должен был доказать свой титул на спорную вещь; негаторный иск, направленный против лиц, претендующих на чужую вещь; прогибиторный иск, благодаря которому собственник мог беспрепятственно пользоваться своей вещью.
  4. Залоговое право. С развитием товарного обращения стал использоваться пигнус – залог, при котором кредитору передавалась заложенная вещь не в собственность, а в держание с помощью интердикта, что облегчало положение должника. Начала распространяться новая форма залога – ипотека.
  5. Обязательственное право. Являлось наиболее разработанной частью римского частного права, выступало юридической формой товарно-денежного обращения. Обязательства превратились в двусторонние. Ответственность должника по обязательству ограничивалась пределами его имущества.1. Договорное право. Разработаны общие положения о договоре. Договоры должны были строго соблюдаться и рассматривались как нерушимые. В Институциях Гая контракты, или договоры были разделены на основные группы: вербальные, реальные, литеральные, консенсуальные.
  6. Наследственное и брачно-семейное право. В классическую эпоху разрушается патриархальная семья. Распространяется форма брака без власти мужа, женщина сохраняет определенную имущественную самостоятельность, получает отдельные права в отношении детей. Брачные отношения могли быть расторгнуты по обоюдному согласию, стали обычным явлением разводы. Был широко распространен конкубинат (постоянное неоформленное сожительство мужчины и женщины). За безбрачие и бездетность предусматривались определенные санкции. Исчезла опека над взрослыми женщинами, была определена ответственность опекуна за дела подопечного.

Публичное право в Древнем Риме

Замечание 2

Публичное право – это совокупность норм, которые регулируют вопросы управления и вопросы религиозного характера. Публичное право Древнего Рима включало: положение магистратов, служение жрецов, святыни.

К публичному праву относились нормы, которые определяли правовое положение государства, государственных органов, регулирующие и контролирующие взаимоотношения с частными лицами.

Римское публичное право включало нормы о судопроизводстве:

  • процессуальное представительство, формы судебного процесса, доказывание и доказательства, вызов в суд;
  • уголовного права (преступления и наказания, ответственность за преступления);
  • законы, сенатус-консульт, долговременный обычай;
  • о государственных должностях и о структуре власти;
  • о дееспособности и правоспособности лиц;
  • о порядке церемоний и похорон.

Нормы публичного права имели императивный (повелительный) характер и не могли быть изменены. Использовались методы власти и подчинения.

Источник: https://spravochnick.ru/pravo_i_yurisprudenciya/publichnoe_pravo_i_ego_otrasli/chastnoe_i_publichnoe_pravo_v_drevnem_rime/

Контрольная работа по

Понятие римского права. Деление права на частное и публичное. Публичное и частное право древнего рима Публичное и частное римское право таблица

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВПО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Центр дистанционного образования

       КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

По дисциплине  «Римское право»

Вариант-1

Преподаватель: Гончарова О.С.

Исполнитель: студент гр. ЮР-14 Нев Арапова М.Л.

Невьянск

2015

Основные вопросы

Вариант 1

  1. Сформулируйте понятие римского права. Определите и охарактеризуйте причины деления римского права на публичное и частное. Укажите, какими римскими юристами и на основании каких критериев обосновывалось это деление.
  2. Раскройте роль римского права в истории права и его значение для современной юриспруденции. Выполните таблицу «Этапы рецепции римского частного права».
  3. Дайте характеристику правового статуса раба. Определите, какие изменения в статусе были связаны с развитием отношений оборота и возникновением пекулия?

Введение

Римское право связано со всеми основными правовыми системами современности в их историческом развитии и закладывает основы сравнительного подхода к правовым институтам.

Римское право пережило своего создателя – античное рабовладельческое общество. Оно легло в основу гражданского, а частью – уголовного и государственного прав многих феодальных, а затем буржуазных государств (например, послужило одним из источников образцового свода законов – Гражданского кодекса Наполеона 1804 года).

Римское право становится предметом изучения: оно начинает применяться в судах, переходит в местные и национальные законодательства. Совершается то, что носит название рецепции. Слово receptio (лат.

) означает “восприятие, усвоение, заимствование”, имеется в виду заимствование положений римского права другими государствами более позднего периода, в основном – западноевропейскими, когда не только романо-германская, англо-саксонская, позже – российская, но что парадоксально – и современная китайская правовые системы впитали в себя основные положения римско-правового юридического искусства, того юридического тезауруса, значение которого не может умалить даже время.

Все правовое развитие Западной Европы вплоть до настоящего времени идет под знаком римского права, его материальное действие не исчезло и теперь: все самое ценное из него перелито в параграфы и статьи современных кодексов многих государств мира и действует под именем этих последних.

Россия же получила римское правовое наследие из Византии. Изучая римское право, различая особенности Востока и Запада, мы не можем не задумываться об истоках, состоянии и судьбах российского права. Проходившая в нашей стране в течение длительного времени и по разным каналам рецепция римского права, была прорывом западной цивилизации на просторы российской государственности.

1. Сформулируйте понятие римского права. Определите и охарактеризуйте причины деления римского права на публичное и частное. Укажите, какими римскими юристами и на основании каких критериев обосновывалось это деление

Под термином “римское право” (jus romanum) понимается правовой порядок, существовавший в римском государстве от основания Рима (753г. до н.э.) до смерти императора Юстиниана (565г. н.э.)1.

Римское государство существовало полных 13 веков (от VIII в. до н.э. до VI в. н.э.). Право римского государства из небольшой, неразвитой скотоводческо-аграрной общины трансформировалось в правовой порядок Римской империи, основывающийся на “чистой частной собственности” (Ф. Энгельс).

Предмет римского права.

Исходя из принципов исторического материализма в качестве предмета римского права, системно рассматриваются элементы истории римского государства, источников римского права и элементы институтов римского права (правовые установления частного права во время существованиям Рима).

Таким образом, на основе конкретного исторического материала и в зависимости от общественно-экономических отношений в Риме рассматриваются сферы государственного устройства, источников права, развития правовых отношений и все другие сферы правовой жизни.

Программа преподавания не охватывает философские объяснения и идеологические положения римских юристов о государстве и праве. Древние римские юристы определяли государство как “res publica” – организацию, существующую для защиты всех жителей, а право – как “ars boni et aequi” (Д.1.1.1.

1) – искусство добра и справедливости. Так, Ульпиан приводит три основных требования права: “живи честно, не вреди другому, воздай каждому свое”.

По этому поводу некоторые пишут, что достаточно ввести в жизнь содержание этого отрывка, и жизнь отдельных людей и целых народов будет счастливой под господством такого права, как римское.

Но возникает вопрос: кто, же и когда воплотит в жизнь данную формулу? Такая позиция римских юристов не означала, что римское государство и римское право не были классовыми категориями. Напротив, они отвечали моральным представлениям господствующего класса и защищали его интересы.

Мораль и устремления подчиненного класса были противоположны морали и устремлениям господствующего класса. Поэтому в глазах подчиненного класса и некоторых рабовладельцев наивысшее право нередко является наивысшей несправедливостью, точнее, инструментом классового насилия. Очевиден крайне сложный и противоречивый характер прогресса права.

Изложение нашего материала охватывает вопросы, касающиеся источников римского права, на основе фактов общественно-экономического развития Рима. Именно в таком ключе и предстаёт материя, которую римские юристы обозначили как jus publicum (публичное право) и jus privatum (частное право).

Классическое разграничение публичного и частного права, перешедшее в века, дает выдающийся юрист своего времени Ульпиан: “Публичное право есть то, которое относится к положению римского государства; частное – которое относится к пользе отдельных лиц”.

Западноевропейские и русские романисты (специалисты в области римского права) истолковывают классификацию Ульпиана в том смысле, что в ее основание положено разграничение интересов (см. рис. 1).

Публичное право (jus publicum) включало в себя “святыни, служение жрецов и положение магистров” и непосредственно охраняло интересы государства и его органов.

Оно определяло компетенцию учреждений и должностных лиц, регулировало при помощи императивных норм взимание налогов, определяло, какие деяния являются преступными и какие наказания полагаются за них.

К публичному праву, исходя из современной правовой систематики, принято относить государственное, административное, финансовое, земельное, уголовное, судебное, военное, а также международное право.

Частное право (jus privatum) содержало правовые нормы, регулирующие отношения между физическими и юридическими лицами и защищало интересы частных лиц при помощи диспозитивных норм.

Сюда принято относить: право собственности и другие вещные правоотношения; обязательства, выраженные в договорах; семейные отношения; право наследования.

В соответствии с современной правовой систематикой к jus privatum отнесем гражданское право и процесс, семейное право, торговое (коммерческое), наследственное право, международное частное право, а это и есть вся цивилистика.

Отметим, что деление права на публичное и частное получило широкое признание как в мировой юриспруденции, так явилось основным и в национальных правовых системах современности.

Однако современной юридической наукой выработаны более строгие критерии для разграничения публичного и частного права. Из таких критериев наиболее существенное значение имеют следующие два, выделенные одной из отраслей юридических знаний – аналитической юриспруденцией2.

Во-первых, для публичного права характерны отношения “власть-подчинение”, для частного права – отношения юридического равенства субъектов.

Во-вторых, публичное право построено на принципе субординации, частное право – на принципе координации воли и интересов участников отношений.

Итак, частное право (jus privatum) в Древнем Риме состояло из следующих элементов (см. рис.2):

  1. Jus civile (цивильное право) – это собственное право всех жителей римской общины (по-другому цивильное право называлось квиритским правом – jus quiritium – то право, которое распространялось на всех коренных жителей Рима, квиритов).
  2. Jus praetorium (преторское право) – право, творимое претором – высшим должностным лицом – для дополнения и исправления цивильного права в “целях общественной пользы” (должность городского претора, ведавшего делами правосудия, была учреждена в 367 году до н.э.).
  3. Jus gentium (право народов) – служившее для регулирования отношений между перегринами (иностранцами), а также перегринами и римлянами и творимое претором перегринов (должность перегринского претора учреждена в 242 году до н.э., и претор перегринов, или иностранцев, получил такие же полномочия, какие имел городской претор, с той разницей, что юрисдикция претора перегринов распространялась на отношения между перегринами, а также между перегринами и римлянами). Массив этой системы сложился из общих норм и принципов международного торгового оборота, в котором участвовали представители различных наций, высококультурных народов древности: греков, финикийцев, египтян, евреев и др. Но право народов не было иностранным, оно было правом римским.

В свою очередь, эти три элемента (jus civile, jus praetorium, jus gentium) составляли три исторические правовые системы Древнего Рима.

Таким образом, гражданскому праву в Риме (в современном смысле) более или менее соответствовала совокупность всех трех названных систем – цивильного права, права народов и преторского права. В качестве единого термина для всей этой совокупности более подходящим является jus privatum (частное право).

Между частным и публичным правом существовала органическая связь: так как деятельность римских юристов и магистратов протекала в рамках публично-правовых установлений, и в итоге публичное право составляло не только фон, но и основу, на которой строилось и развивалось частное право. В наших же лекциях мы намерены уделить основное внимание римскому частному праву, т.к.

в научной литературе по романистике принято считать, что по сравнению с публичным правом частное право представляет собой более ценный массив римского права: оно более развито и до тончайших деталей приспособлено к регулированию отношений, возникающих из форм товаропроизводства и товарооборота, что очень актуально для современной России, пытающейся вписаться в цивилизованную рыночную экономику. Из этого вовсе не следует, что мы будем пренебрегать положениями публичного права – мы будем к нему, так или иначе обращаться на протяжении всего курса. Но, так как основные положения публичного права излагаются в курсе “История государства и права”, а также во избежание дублирования материала, акцентируем наше внимание на вопросах частного права.

2. Раскройте роль римского права в истории права и его значение для современной юриспруденции. Выполните таблицу «Этапы рецепции римского частного права»

1. Когда-то римское право называли “писаным разумом” (ratio scripta). Разумеется, современное частное право ушло далеко вперед в регламентации сложнейшей сферы имущественных отношений, особенно торгового (коммерческого) оборота.

“' Однако и многие новейшие юридические конструкции как из кирпичиков складываются из основных, элементарных понятий и категорий, разработанных именно в римском праве.

С этой точки зрения римское частное право продолжает оставаться основой для изучения гражданского и торгового законодательства и базой для подготовки квалифицированных юристов.

2. Значение римского права определяется его огромным влиянием не только на последующее развитие права, но и на развитие культуры в целом.

Римское право характеризуется непревзойденной по точности разработкой всех существенных правовых отношений простых товаровладельцев (покупатель и продавец, кредитор и должник, договор, обязательство и т.д.).

Ф. Энгельс говорил даже, что “римское право является настолько классическим юридическим выражением жизненных условий и конфликтов общества, в котором господствует чистая частная собственность, что все позднейшие законодательства не могли внести в него никаких существенных улучшений” .1

Эти особенности римского права способствовали тому, что, когда развивающаяся промышленность и торговля средневековой Европы потребовали более совершенной правовой надстройки, когда феодальные нормы обычного права перестали удовлетворять требованиям жизни, произошел интереснейший процесс — рецепция римского права.

Войдя через рецепцию в практику средневековых государств, римское право пропитало собой затем и последующие кодификации гражданского права.

3. Соками римского права пропитана и теория гражданского права. Поэтому изучить достаточно глубоко гражданское право, не зная права римского, невозможно.

Ряд терминов и понятий, укоренившихся в юридической теории и практике (например, реституция, виндикация, универсальное преемство, наследственная трансмиссия и т.д.), могут быть наилучшим образом усвоены лишь при изучении их у самого истока образования.

Конечно, в ряде случаев современное гражданское право успешно обходится без заимствования терминов, возникших в римском праве (например, в Гражданском кодексе Российской Федерации вместо римского термина “цессия права” употреблен без всякого ущерба для дела термин “уступка права”). Но во многих правовых системах римские термины и понятия сохраняются, и потому юристу необходимо отчетливо понимать их смысл.

Источник: https://www.yaneuch.ru/cat_64/kontrolnaya-rabota-po-rimskoe-pravo/594258.3520326.page1.html

Правовая система Древнего Рима. Предмет и метод частного права

Понятие римского права. Деление права на частное и публичное. Публичное и частное право древнего рима Публичное и частное римское право таблица

Зарождение римского права относится к тому периоду, когда Рим был маленькой общиной среди многих других подобных себе общин средней Италии. На начальном этапе римское право представляло собой несложную и архаическую систему, проникнутую узконациональным и патриархальным характером.

Римское право надолго пережило своего создателя — античное (рабовладельческое) общество. Оно частично или в переработанном виде легло в основу гражданского, частью уголовного и государственного прав многих феодальных, а затем буржуазных государств.

Периодизация римского права (ius romanum) — это выделение в развитии права этапов, имеющих соответствующие признаки и временной промежуток.

Самой распространенной периодизацией является деление эволюции частного римского права на следующие периоды:

  1. Период древнего, или квиритского, гражданского права (ius civile Quiritium) — 754 г. до н. э. В этот период основным источником права выступают Законы XII таблиц, закрепившие основные институты правовой системы Рима.
  2. Предклассический период — 367 г. до н. э. Издаются законы, развивается наследственное право, создаются такие способы создания правовых норм, как формулы претора. Изменяется форма судебного процесса (с легисакционного на формулярный).
  3. Классический период — 27 г. до н. э. — 284 г. н. э. Появляются сенатусконсульты, конституции принцепса и ответы юристов. Появляется экстраординарный процесс.
  4. Постклассический — 284–565 г. н. э. В конце периода возникает Кодекс Юстиниана (Corpus juris civilis).

Предмет римского частного права

Нормы римского частного права регулировали широкий круг общественных отношений между частными лицами. К ним относились:

  1. комплекс личных прав, правовое положение субъектов в имущественных отношениях, возможность субъектов совершать сделки имущественного характера;
  2. брачно-семейные отношения;
  3. отношения, связанные с собственностью и другими правами на вещи;
  4. круг вопросов, возникающих по поводу наследования имущества умерших и других лиц;
  5. обязанности субъектов, возникающие из различных оснований — договоров, правонарушений, подобия договоров, подобия правонарушений;
  6. вопросы защиты частных прав.

Определение римского права

Римское право включает:

  • публичное право;
  • частное право.

Публичное право регулирует состояние Римского государства, а частное право относится к имущественным выгодам отдельных граждан.

Публичное право (ius publicum) выражает и защищает интересы государства, регулирует отношения между государством и частными лицами. Нормы публичного права являются обязательными, отдельными лицами они изменены быть не могут.

Основные принципы публичного права

Римскому праву присущи два противоположных принципа, пронизывающих процесс разработки права претором и юристами.

  1. Консерватизм. Он выражался в том, что юристы доказывают, что любые выводы соответствуют взглядам их предшественников. Они относились с большим уважением к старому праву, подчеркивая недопустимость каких-либо новшеств, неизменность существующего социального строя и, главное, незыблемость права. Бывали случаи, когда юристы специально прибегали при толковании сложившейся нормы к натяжкам, чтобы не показывать изменчивости права.
  2. Прогрессивность. Но если развивающиеся производственные отношения не вмещались, ни при каком толковании, в прежние нормы, если современные интересы господствующего класса не защищались древними правилами, если обнаруживался пробел в праве, то юрист не боялся сформулировать новое начало. Но не путем отмены старого закона или обычая: на такую отмену римские магистраты и юристы не были управомочены, и такая ломка могла бы вселить вредное для господствующего класса мнение об изменчивости права. Римский юрист предпринимал обходное движение. Наряду со старым правом и без отмены последнего вырабатывались новые нормы путем вносимых претором дополнений прежнего эдикта или путем формулировки юристами новых взглядов. И жизнь начинала течь по новому руслу, хотя старое русло не засыпалось — оно просто высыхало. Так, наряду с цивильной собственностью была создана так называемая бонитарная, или преторская, собственность (не носившая названия собственности, но дававшая управомоченному лицу все права собственника), наряду с цивильным наследственным правом была создана преторская система наследования (опять-таки даже не носившая названия наследования) и т. п.

Римское право не включало в себя термин «гражданское право» («ius civile»). Данный термин имел ряд значений, в особенности он означал:

  1. древнее право римских граждан (цивильное право), и в этом смысле «цивильное право» противопоставлялось преторскому праву;
  2. всю совокупность юридических норм, действующих в данном государстве (civitas) и выраженных в законах этого государства; в этом смысле гражданское право противопоставлялось «праву народов» (ius gentium) и естественному праву (ius naturale).

Основные черты римского частного права

На всем протяжении истории общества мы не встречаем другой системы частного права, достигшей такой детализации и столь высокого уровня юридической формы и юридической техники, как римское частное право.

Следует в особенности отметить два правовых института, которые вызвали в Риме подробную регламентацию, имевшую особое значение для хозяйственного оборота Рима, для закрепления и усиления эксплуатации рабов и малоимущих свободных, производившейся верхушкой рабовладельческого общества:

  1. Институт неограниченной индивидуальной частной собственности, выросший из необходимости установить, в возможно широком объеме, права рабовладельцев на землю, обеспечить полную свободу эксплуатации рабов и предоставить купцам действительную возможность распоряжаться товарами.
  2. Институт договора. Торговый оборот, достигший своего наивысшего развития в Риме в первые века новой эры, и вообще ведение богачами крупного хозяйства вызвали необходимость подробной разработки разнообразных типов договорных отношений и детальнейшей формулировки прав и обязанностей контрагентов на основе твердости договора и безжалостного отношения к должнику, не выполнившему договора.

К началу новой эры в Римском государстве исчезли пережитки первобытнообщинного строя и проявления семейной общности имущества.

Постепенно римское частное право приобретает черты индивидуализма и свободы правового самоопределения имущих слоев свободного населения. Субъект собственности самостоятельно выступает в обороте и единолично несет ответственность за свои действия.

Индивидуализм определяется тем, что домохозяин или рабовладелец ведет хозяйство и сталкивается на рынке с другими такими же хозяевами.

Частное право (ius privatum) выражает и защищает интересы отдельных частных лиц. Нормы частного права могут быть изменены соглашением между частными лицами.

Частное право содержало нормы, регулирующие отношения как между физическими, так и между юридическими лицами.

Частное право включало в себя уполномочивающие и диспозитивные нормы, так как являлось областью, в которой вмешательство государства было ограниченным, и которая предоставляла простор для частных лиц.

Уполномочивающие нормы предоставляли частным лицам возможность отказаться от указанного в законе поведения и самим определить, как поступить в конкретном случае. Так, лицу предоставлялась возможность решить, то ли защищать свое нарушенное право собственности, то ли нет; предъявлять либо не предъявлять иск.

Диспозитивные (условно-обязательные) нормы действовали тогда, когда лицо не воспользовалось предоставленным ему правом. Например, если умерший не оставил после себя завещание, государство заполняло этот пробел. С помощью диспозитивной нормы оно определяло, кому и как переходит имущество умершего (наступало наследование по закону).

Последовательное проведение этих начал, имеющих огромную ценность для господствующего класса общества, основанного на эксплуатации, сочеталось в Риме с находящейся на весьма высоком уровне формой выражения юридических норм.

Таким образом, отличительными признаками частного римского права являются:

  • ясность построения и аргументации;
  • точность формулировок;
  • конкретность и практичность права;
  • соответствие всех юридических выводов интересам господствующего класса.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 года № 50 “О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами”

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 года № 49 “О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора”

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 года № 48 “О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан”

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 года № 46 “О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)”

Постановление Пленума ВС РФ от 29 ноября 2018 года № 41 “О судебной практике по уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, правил безопасности при ведении строительных или иных работ либо требований промышленной безопасности опасных производственных объектов”

Согласно Федеральному закону от 28.11.2018 N 451-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” пересмотрен порядок разрешения гражданских и административных дел в судах (со дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции, но не позднее 1 октября 2019 года).

Источник: https://jurkom74.ru/ucheba/pravovaya-sistema-drevnego-rima-predmet-i-metod-chastnogo-prava

Юрист ответит
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: